Могут ли мои дети претендовать на квартиру?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Могут ли мои дети претендовать на квартиру?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Правом получить собственность умершего гражданина обладают все его дочери и сыновья. По словам руководителя юридической практики компании «Интерцессия» Григория Скрипилева, в число наследников первой очереди по закону включаются все дети умершего, а не только те, кто появился в браке.

Отвечает управляющий партнер юридической компании ЭНСО Алексей Головченко:

Согласно статье 1111 Гражданского кодекса, гражданин может распорядиться по своей воле имуществом, которое останется после его смерти. На сегодняшний день есть три пути:

  1. вы ничего не предпринимаете, и наследство делится между наследниками по закону (законные супруги и близкие родственники);
  2. вы составляете наследственный договор с любыми лицами и обговариваете условия, при которых имущество переходит к ним;
  3. вы составляете завещание. Наследование по завещанию – сюжет многих детективных историй, ибо зачастую никто не догадывается, какие тайны оно за собой несет.

Преимущественное право наследования

При наследовании после смерти жены мужу или наоборот, кроме выделения супружеской доли, переживший партнер может использовать и другие способы увеличить свою долю при наследовании имущества умершего супруга. Это особенно важно, когда речь идет о квартире. Существует минимум два основания, которые можно использовать, чтобы оставить за собой жилое помещение полностью, а не делить долю в праве с другими наследниками:

  • если квартиру невозможно разделить в натуре (неделимая вещь) и переживший супруг имел долю в собственности на нее;
  • если муж и жена проживали вместе в жилом помещении на день смерти одного из них, и второй не имеет другого жилья.

В перечисленных случаях брачный партнер может заявить нотариусу о желании использовать свое преимущественное право наследования и получить квартиру полностью в счет своей доли наследства. Если ее стоимость превышает положенную ему часть, он должен выплатить другим претендентам денежную компенсацию.

Кроме того, допускается составление нотариального соглашения о разделе наследства по соглашению. Наследникам неудобно иметь доли в праве собственности на разные виды имущества, например, дом, гараж, квартиру земельный участок. По взаимному согласию они вправе разделить наследственное имущество как им удобно, в том числе, не соблюдая положенные по закону доли. При регистрации имущества на свое имя в Росреестре они должны предъявить свидетельство о праве на наследство и соглашение о его разделе.

Особенности деления имущества супруга

Жена получает наследство всегда, кроме случаев, когда она не вписана в завещание или же признана недостойным наследником. Однако это не означает, что муж имел право распределять все имущество, которое супруги обрели в браке. Ведь покойный наследодатель мог вписать в свое завещание и те объекты, что принадлежат семье.

Это означает, что имущество сперва подлежит разделу, и только после того, как будет выделена доля покойного супруга, можно рассматривать вариант раздела. Вопросы выделения доли рассматривает судья, он же выносит решение на основании документов и свидетельских показаний. К тому же супруг при жизни мог:

— вести паразитический образ жизни (жить за счет доходов жены);

— тратить заработанные средства не на потребности семьи, а на посторонних лиц и на проекты, которые не согласовывались с супругой;

— вкладывать семейные средства в бизнес, а выгоду от реализации проекта не возвращать в семью;

— расходовать на сомнительные потребности.

Тогда доля покойного супруга значительно уменьшается, а доля его жены пропорционально возрастает. Потребуется серьезное юридическое сопровождение, чтобы подтвердить указанные факты в ходе судебного процесса. Порой даже имеет смысл привлечь высококвалифицированного адвоката, занимающегося вопросами наследования в особых ситуациях.

Чем отличается наследство по закону и завещанию?

Есть два способа перехода прав собственности по наследству: по завещанию или по закону. В соответствии со ст. 62 ГК РФ, наследодатель готовит документы и заверяет у нотариуса, где указывает, кому из родственников или знакомых перейдет его собственность после смерти — этот документ называется завещанием. И если наследодатель не составил никакого завещания, собственность покойного распределяется в соответствии со ст. 63 ГК РФ, — то есть по закону.

В первую очередь во внимание принимается наследство по завещанию, т. к. выполняется воля умершего, и уже во вторую — по закону. Имущество по завещанию могут получить даже дальние родственники, друзья или знакомые, которым бы ничего не досталось, если бы доли распределялись по закону.

Пример. У покойного Ильи было двое детей от двух браков, его родители умерли. Илья скоропостижно скончался, но оставил завещание. По документу двухкомнатная квартира достается первой супруге, с которой Илья был в разводе, а машина переходит в собственность второму ребенку. Супруге Илья ничего не оставил. Если бы имущество делили по закону о наследовании, квартиру и машину распределили бы между двумя детьми и второй супругой, с которой Илья состоял в браке. А первой жене ничего бы не досталось.

Если имущество было куплено супругами в браке, переживший супруг имеет право на выдел супружеской доли. То есть, обычно 1/2 доля (если нет брачного договора) переходит к пережившему супругу по документу, который выдает нотариус. Этот документ называется «Свидетельство о праве собственности». И только после этого образуется наследство после умершего супруга — это вторая 1/2 доля. Именно она будет наследоваться наследниками. При отсутствии завещания — в равных долях между гражданами, призываемыми к наследованию определенной очереди, при завещании — есть варианты раздела и выдела обязательных долей по ст. 1148-1149 Гражданского кодекса. Кроме того, завещание может быть оспорено, это следует учитывать при оформлении наследства.

Оформление наследства после смерти матери, мужа, отца, сына, жены, родителей, бабушек или дедушек

Гражданский кодекс очень хитро определяет родство и очереди наследования. Вроде бы, кровные родственники, такие как бабушка-внук, внучка-дед, не являются наследниками по закону. Все мы понимаем, что это — три поколения, дети-родители-бабушки-дедушки являются членами семьи и ближайшими родственниками. Но не все могут друг после друга наследовать. Родных внуков и внучек не записали в наследники после бабушек и дедушек. После них могут наследовать только их собственные дети, а не внуки через поколение.

Исключение составляют только случаи, когда нет в живых среднего поколения, и, вместо умерших, их место занимает следующее поколение (внуки и внучки). Так же и с третьей-четвертой очередями наследования.

Первой очередью наследников по закону являются супруг, дети и родители. Если никого нет, к наследованию призывается вторая очередь наследников и т.д. Если в наследство после смерти родственника хотят вступить троюродные дяди или племянницы, надо посчитать, попадают ли они вообще в круг наследников, призываемых законом.

Поэтому, прежде чем писать заявление о вступлении в наследство нотариусу или подавать иск в суд, надо понять, кто наследник, а кто нет. Право на наследство после смерти гражданина имеет не каждый кровный родственник.

Читайте также:  Какой налог платится с продажи дома с земельным участком в 2023 году

Завещание, написанное на кого-то из родственников или на третьих лиц, также может изменить судьбу наследников по закону. Дата написания завещания может изменить и размеры долей, причитающихся наследникам по завещанию. Тонкостей — масса. Простому гражданину, не сведущему в юриспруденции, всего и представить сложно. А просчитать и точно определить — почти невозможно.

Какое имущество подлежит наследованию?

Получить в наследство дети от первого брака могут только имущество, нажитое родителями с момента регистрации их отношений в ЗАГСе до фактического развода. Приобретенные в последующем браке вещи, являющиеся совместной собственностью наследодателя и супруга(и), наследуются только в той доле, которая принадлежала завещателю при жизни.

Например:

Родионов В.М. женился в 1980 году, через 2 года у него родился сын. Развод состоялся в 1988 г., впоследствии он повторно заключил брак спустя 5 лет. Во втором браке он приобрел совместно с супругой квартиру, появилось двое детей. В 2016 году Родионов В.М. скончался, не оставив завещания. В круг наследников вошла жена, дети от второго брака и сын от первого. Все являются правопреемниками первой очереди, однако первый ребенок получил лишь часть доли от находящейся в собственности Родионова В.М. при жизни.

В каких случаях дети от первого брака не имеют права на наследство

Варианты лишения детей от первого брака наследства

№ п/п Вариант Комментарий
1 Родитель составил завещание на все имущество Гражданин мог самостоятельно распределить имущество между получателями. В состав наследников не обязательно включать детей от первого брака. Владелец объектов собственности свободен в выборе наследников.
2 Родитель не имеет имущества в собственности При отсутствии наследственной массы, все получатели не призываются к наследованию. Такая ситуация часто возникает, если собственник распорядился своим имуществом до смерти. Популярным вариантом является оформление договора дарения.
3 Получатель признан в судебном порядке недостойным наследником Процесс может быть инициирован заинтересованным лицом. Например, детьми от второго брака или второй супругой. Для удовлетворения иска необходимы веские доказательства (приговор о признании наследника виновным в совершении преступления против жизни и здоровья наследодателя и других получателей).
4 Ребенок был усыновлен Не имеет значения, дал родитель согласие на усыновление или вопрос был решен вследствие лишения родительских прав. Исключение составляет ситуация, когда родитель сохранил имущественные и личные неимущественные права в отношении ребенка после усыновления (ст. 137 СК РФ).

Важно! Лишение наследодателя родительских прав не является основанием для потери прав на наследство родителя.

Пример. Супруги развелись. Женщина съехала от бывшего мужа вместе с сыном. Спустя год она повторно вышла замуж. Еще через год супруг предложил усыновить ее ребенка. Биологический отец дал согласие (ст.129 СК РФ). Супруги оформили необходимые документы. Правовым последствием усыновления является утрата ребенком права на наследство от отца (ст.137 СК РФ). Теперь ребенок может претендовать только на собственность своей матери или усыновителя.

Как распределяется наследство между женой и детьми от первого брака

Желание завладеть наследством должно иметь под собой законное основание. Законодательством выделено 2 основания для выдвижения претензий на наследственную массу:

  • наличие составленного завещания (волеизъявление, передающее нажитое имущество конкретному кругу лиц);
  • родственные узы, позволяющие наследовать по закону в порядке очереди.

Процесс распределения наследственной массы существенно упрощается, когда наследодателем написано волеизъявление. Наличие этого документа сужает круг претендентов, что существенно облегчает распределение оставшегося имущества. Когда волеизъявление не составлено, принятие наследства происходит по закону, что значит реализацию этой возможности в соответствии с установленной законодателем очередностью.

Порядок получения наследства «по закону» предполагает выявление изначальных претендентов на реализацию наследственных прав. Важно учитывать, что в первую очередь входят дети, при этом не имеет значение, расторгнуты брачные отношения или нет. Однако чтобы воспользоваться наследственными правами, сын или дочь должны быть признаны документально (в свидетельстве о рождении наследодатель указан как родитель).

Если в документы о рождении вписаны данные наследодателя, то дети от любого семейного союза приобретают права наследования. Они являются законными претендентами в следующих случаях:

  • наличие официально признанного кровного родства;
  • наличие факта усыновления;
  • лишение родительских прав.

Если факт родства официально не признан, то несовершеннолетний имел бы право наследования только в случае, если бы установили отцовство в судебном порядке. Обратиться с исковым требованием может как мать ребенка, так и другой представитель. Если ребенок достиг дееспособности, то он вправе сам подать соответствующее заявление.

Если составлено завещание совместно с супругой?

Сразу скажем, что написание одного завещания от имени двоих людей законодательство запрещает. Однако гражданские муж и жена вправе составить каждый от себя завещание на детей. В нем может быть прописана та доля, которая достанется ребенку после смерти каждого из его родителей.

Правда не следует забывать и об обязательной части, которая полагается ребенку по законодательству. Напомним, что она составляет 50 % от того имущества, которое полагалось бы в ситуации с наследованием по закону.

Предметом двух завещаний может быть имущество, входящее в долю каждого из супругов. Каждый из родителей может завещать ребёнку, принадлежащее ему имущество или часть. При этом перечень вещей должен быть обязательно прописан в завещании.

До смерти его можно поменять несколько раз. При этом каждое из предыдущих завещаний утрачивает свою силу. Часто бывает так, что завещание, созданное в гражданском браке, оспаривается. Но сделать это можно только через суд после ряда судебных заседаний.

Основания для лишения наследства

Наследодатель может устранить от наследства близких родственников по любой причине:

  • между членами семьи уже много лет нет никакой связи;
  • у человека появилась другая семья;
  • родственники не оказывали никакой помощи больному наследодателю.

При таких обстоятельствах завещатель может составить завещание и отписать свое имущество более достойным претендентам. Исключением являются родственники, которым положена обязательная часть наследства. Например, наследодатель не может лишить наследства несовершеннолетнего ребенка.

Что касается лишения/устранения от наследства после смерти гражданина, то здесь действует несколько иной порядок. Родственники наследодателя могут обратиться в суд по нескольким основаниям.

Причины для обращения в суд

№ п/п Причина Комментарий
1 Оспаривание завещания Наиболее распространенная категория дел. Претенденты на имущество обычно пытаются оспорить завещание, если наследодатель лишил их наследства. Периодически суды удовлетворяют исковые требования. Самой основной причиной является недееспособность/невменяемость человека при составлении завещания. Если родственникам удается доказать, что человек болел долгое время и не мог осознавать последствия собственных действий, то суды признают завещание недействительным. Следовательно, наследование активов умершего гражданина происходит по закону. Наследник по завещанию лишается имущественных прав.
2 Признание наследника недостойным Подобные дела также не редкость. Инициировать судебное слушание могут члены семьи наследователя, которые лишились имущества или их доли были существенно уменьшены. Истцам необходимо доказать, что наследник по завещанию поступал противоправно в отношении умершего родственника. Например, регулярно избивал наследодателя или убил его. В качестве доказательства обычно выступает приговор суда. Еще одной причиной, может быть, призыв других претендентов к увеличению его доли наследства. Также наследники часто препятствуют другим лицам вступить в свои права, скрывают или уничтожают завещание. Если суд признает наследника недостойным, то он лишается имущественных прав. После таких граждан принимать имущество также не могут их дети. Речь идет о наследовании в рамках представления.
3 Устранение от наследства за злостное уклонение от обязательств Родственники умершего гражданина могут подать иск в отношении наследников, которые не платили долгое время алименты. Правило распространяется как на родителей, так и на детей. В качестве доказательства обычно выступает судебное решение о взыскании алиментов и выписка ФССП о наличии задолженности по обязательствам.
Родители, которые лишены родительских прав, также не наследуют имущество, оставшееся после биологических потомков. Однако если указанные лица были восстановлены в правах на момент смерти детей, то они наследуют имущество без каких-либо ограничений. Исключением является наличие завещания.
Читайте также:  Определение порядка пользования жилым помещением между родственниками в суде

На что может претендовать сын от первого брака

Случаются двоякие ситуации, когда гражданин одновременно и в завещание не включен, и имеет право на получение наследства. В этом положении могут оказаться несовершеннолетние, которых по какой-то причине родитель решил обделить, исключив из списка возможных претендентов.

Для передачи наследственной массы определенным лицам наследодатель может оставить завещание, в котором указываются те, кому бы он хотел передать имущество. Однако выражение завещателем своей воли не значит, что его дети, от других брачных отношений останутся ни с чем, т.к.

социально уязвимые категории граждан находятся под защитой закона. Это:

  • несовершеннолетние;
  • граждане до двадцати трех лет, если они студенты очной формы обучения;
  • нетрудоспособный наследник — инвалид детства.

Даже если наследодатель оставил завещание, то доля, которая полагается перечисленным гражданам, определяется по следующему алгоритму:

  • эта категория граждан наследует ½ наследства, от того, что бы они получили, если бы завещатель не выразил свою волю;
  • если оставшейся части наследства недостаточно, чтобы выделить обязательную долю в наследстве, то она пополняется посредством уменьшения остальных долей.

Если данному наследнику не нужно имущество родителей, а для остальных это основной источник дохода, то размер причитающейся доли может быть изменен решением суда.

Законодатель предусмотрел два основания принятия наследства (ст. 1111 ГК РФ):

  1. По завещанию. Наследодатель самостоятельно решает, кому отписать свое имущество, указывает доли претендентов, лишает кого-то из родственников имущественных прав. Его волеизъявление ограничено лишь правилом об обязательной части. Закон оберегает права социально незащищенной категории граждан.
  2. По закону. Наследники принимают имущество в порядке очереди. Первыми выступают члены семьи усопшего субъекта. Сюда входят дочери, сыновья, родители, живой супруг. При отсутствии наследников первой очереди или их отказе от имущества, право передается получателям следующей очереди. Во вторую очередь наследников входят братья и сестры, бабушки и дедушки. Во внимание берутся полнородные и не полнородные родственники. По этому принципу право на имущество передается всем кровным родственникам покойного. При их отсутствии или отказе, имущество считается выморочным и передается в собственность государства.

В течении жизни каждый гражданин вправе вступать в брак неоднократно. Единственным ограничением является расторжение предыдущего союза по правилам, предусмотренных законом.

После оформления развода бывшие супруги теряют обоюдные права и обязанности. Они не могут наследовать имущество друг друга по закону, только по завещанию собственника.

Сын или дочь от первого брака имеет право на наследство вне зависимости от наличия/отсутствия завещания, в следующих случаях:

  • несовершеннолетний возраст;
  • очное обучение в возрасте до 23 лет;
  • нетрудоспособность (инвалидность, пенсионный возраст);
  • недееспособность, установленная в судебном порядке.

В такой ситуации гражданин имеет право на обязательную доля в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Она составляет ½ долю от имущества, положенного по закону.

Если собственник не учел интересы обязательных кандидатов в завещании, то они имеют право оспорить документ в суде.

Законные права на долю в наследстве несовершеннолетних детей должны защищать законные представители (второй родитель, опекун, попечитель, приемный родитель).

От имени малолетнего (от 0 до 14 лет) заявление подается законным представителем. Несовершеннолетний (от 14 до 18 лет) самостоятельно подает заявление с согласия представителя.

Гражданин в возрасте от 18 до 23 лет, получающий образование в очной форме, приравнивается к нетрудоспособным. Однако он должен самостоятельно защищать свои права.

Интересы недееспособного гражданина защищает опекун. Его полномочия подтверждаются документом из районного отдела опеки.

При наличии завещания, порядок раздела имущества определяется документом:

  1. Гражданин может установить конкретные доли для каждого получателя.
  2. Собственник может не выделять доли. Тогда получатели наследуют имущество в равных долях.

Если сын или дочь от первого брака имеет право на обязательную долю, то он получает ½ долы от имущества, положенного по закону. Например, при наличии 3 детей и супруги, каждый из них по закону получил бы ¼ долю. Обязательная часть в такой ситуации составит 1/8 долю.

При отсутствии завещания наследники вступают в наследство по закону. Ребенок от первого брака имеет право на имущество наравне с другими детьми, супругой и родителями покойного. Если ребенок от первого брака является единственным наследником первой очереди, то он получает все имущество в полном объеме.

В законе есть и другие нюансы. Сюда относится правило о преимущественном праве на неделимую вещь (ст.1168 ГК РФ).

Как делится имущество, полученное по наследству, между супругами при разводе

Мужчина вообще не имеет никаких прав на имущество гражданской жены, так как режим совместной собственности не возникает. Ничего не изменится даже в случае, если пара решит зарегистрировать брак после получения женщиной наследства. Все имущество, принадлежавшее гражданам до брачных отношений, остается их личной собственностью. Изменить этот режим можно по соглашению или брачному договору, путем переоформления прав, либо в процессе наследования после смерти жены.

Если у вас возникли вопросы, связанные с правами мужа на наследство жены, обратитесь к нашим юристам. Мы поможем даже в самой сложной ситуации!

Фактически, отсутствие официально оформленного брака автоматически означает отсутствие законных прав на наследство.

Есть только небольшие нюансы, которые стоит рассмотреть поподробнее:

  • Гражданская жена, конечно же, имеет право на то имущество, которое полностью или частично оформлено на её имя.
  • В законном порядке стать наследницей женщина сможет только в том случае, если была на иждивении у гражданского супруга минимум год, тогда она может выступать в роли полноценной наследницы.
  • Так же, выступить наследницей гражданская жена сможет в том случае, если на неё было написано завещание.

Если жена прошла весь процесс наследования до конца, оплатила пошлину нотариусу и оформила свидетельство, только она сможет изменить режим личной собственности. Например, женщина может переоформить права на недвижимость или автомобиль в пользу супруга, переписать на него долю. Можно заключить и брачный договор, где унаследованное имущество будет признано совместной собственностью на случай развода.

Узнайте больше Признание завещания недействительным: порядок и основания

Есть ряд исключений, при которых у мужа будут права на наследство жены:

  • если супруга имела право на наследство, но не успела вступить в него по причине кончины (в данном случае муж будет правопреемником жены в части причитающейся ей доли);
  • если жена умерла после окончательного оформления наследства на себя, не оставив завещание (в данном случае муж является наследником первой очереди, но наследство может делиться еще и между детьми, родителями покойной);
  • если супруга скончалась, отписав все имущество мужу (в этом случае никто не сможет претендовать на наследство, кроме получателей обязательной доли).

Есть еще одно исключение, которое редко встречается на практике. Если личными усилиями или вкладом мужа унаследованное имущество существенно увеличивается в цене, при разводе ему могут определить пропорциональную долю.

Приведу пример. Если жена получила по наследству недостроенный дом, муж может своими руками завершить стройку. Если в результате работ дом был введен в эксплуатацию с уровня фундамента, налицо прослеживается существенное улучшение характеристик и увеличение цены. При разводе суд будет оценивать начальную стоимость недостроя, объем выполненных работ и окончательную цену объекта. В результате этого муж получит право на часть наследства жены.

Согласно действующего законодательства, муж и жена имеют право помимо совместной собственности иметь личное имущество.

К нему относится:

  • Имущество, полученное в результате дарения.
  • Приватизированное лично имущество.
  • Полученное по наследству имущество.
  • Так же в эту категорию попадает любая собственность, которая появилась у гражданина на безвозмездной основе.

Из этого можно сделать следующий вывод:

  • Имущество, полученное кем-то из супругов в наследство, не подлежит разделу при разводе. Исключением может быть ситуация, когда в имущество были вложены солидные совместные средства, в результате чего изменилось его состояние. Достаточно ярким примером является капитальный ремонт квартиры.
Читайте также:  Индексация страховой пенсии в 2023 году с 1 апреля

Когда дело между супругами доходит до развода и раздела имущества, необходимо четко понимать, на что каждый из них сможет претендовать, если они не смогут договориться. К личной собственности, которая не подлежит разделу (ст. 36 СК), относятся:

  • дом, квартира, транспортные средства и любое другое имущество, приобретенное супругом до заключения брачного союза;
  • если у супруга были денежные сбережения до брака, и он за их счет приобрел движимое или недвижимое имущество после официальной регистрации отношений, эта собственность является личной;
  • недвижимость, переданная по дарственной, или унаследованное имущество;
  • собственность, полученная в результате заключения безвозмездных сделок (приватизация, клад и т.д.).

Случаи, когда наследниками имущества становятся одновременно оба супруга – очень редки. Гораздо чаще происходит так, что имущество наследует только один из супругов. В таком случае второй супруг не может претендовать на раздел. Или все-таки может?

В некоторых случаях – может.

Например, если наследственное имущество, принадлежащее одному из супругов, было значительно улучшено благодаря вложению денежных средств, времени, труда со стороны второго супруга.

Только суд может принимать решение о переводе наследственного имущества из категории личной собственности одного супруга в категорию совместной супружеской собственности. На основании этого судебного решения возможен раздел имущества между супругами-совладельцами.

Как уже говорилось, основанием для этого служит улучшение и повышение стоимости наследственного имуще��тва благодаря усилиям и денежным средствам второго супруга.

Правда, суд не поверит голословным заявлениям. К исковому заявлению потребуется приложить доказательства:

  • Оценка первоначальной стоимости наследственного имущества;
  • Документы, подтверждающие выполнение действий, направленных на улучшение имущества (фотографии, свидетельские показания, чеки, квитанции, договора);
  • Оценка стоимости имущества после улучшений;
  • Расчет разницы между первоначальной стоимостью наследственного имущества и его стоимостью после улучшения (с учетом денежных вложений, затрат времени, приложенных усилий, износа, актуальной рыночной ситуации).

Насколько реально это осуществить? Как много мужей или жен создают фотоколлажи в стиле «до и после», сохраняют квитанции на покупку стройматериалов и заключают письменные договоры со строительными бригадами? Большинство улучшений не фиксируются документально, а значит, не могут быть доказаны в суде. Неужели это значит, что поделить наследство в законном порядке не получится?

Хотя в законе все предусмотрено очень подробно и точно, это не значит, что супруги не имеют права на «шаг -вправо-шаг-влево». Муж и жена вполне могут сами решить – делить им наследство или не делить. Делается это путем составления брачного договора или соглашения о разделе имущества при разводе.

Рассмотрим эти документы подробнее.

Еще задолго до свадьбы или уже в разгар семейной жизни муж и жена могут заключить брачный договор. В этом документе они вправе определить, какое имущество будет личной, а какое – совместной собственностью.

Например, брачный договор может содержать условие, согласно которому имущество, унаследованное одним из супругов (не только на данный момент, но и в будущем!), является не личным, а общим. Значит, в случае чего – делится поровну.

Этот документ тоже может быть составлен супругами во время брака, а также после развода.

Вопреки распространенному мнению, все разводящиеся люди исполнены ненависти, зависти, мелочной меркантильности. Некоторые способны поделить имущество, сохранив взаимоуважение и избежав скандалов. Такие люди составляют соглашение о разделе имущества.

В этом документе супруги могут определить, как будет разделено совместное и личное имущество, в том числе, унаследованное одним из них. Единственное отличие соглашения от брачного договора – делить можно только имеющееся имущество, не предсказывая вероятность получения наследства в будущем.

Читайте другие наши статьи на эту тему:

Раздел наследства таит в себе множество противоречий. Судебная практика знает немало случаев, когда супругу удавалось доказать, что наследство второго супруга должно быть поделено на две равные части. Но также известны и обратные примеры — наследство оставалось за одним супругом, а второй не получал ничего. Разобраться во всех тонкостях данного процесса очень сложно. Даже если вы ориентируетесь на законы, не факт, что удастся правильно их истолковать, а затем перенять на реальную жизнь. Запутанные ситуации выбивают из колеи, что ставит людей в тупик.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Брачно-семейные узы порождают определенные правоотношения между мужем и женой, как при жизни, так и в случае смерти одного из них. Такое правовое положение супруга после смерти второй половинки обусловлено тем, что в браке они равноправны в имущественном отношении, а после смерти супруга, второй наравне с иными наследниками его очереди представляется к наследству на то же имущество, которое при жизни находилось в собственности двоих. Четкого определения понятию супружеских наследственных прав в законе не дано.

Фактически права пережившего супруга при наследовании от прав иных наследников его же очередности не отличаются, за исключением того факта, что имущество, приобретенное супругами вместе в период юридического существования их семьи, имеет свой особый статус – общая совместная собственность, в которой нет конкретных долей каждого супруга.

Такой статус не распространяется на случаи оформления соглашения по имущественным правоотношениям между супругами. Это накладывает свой отпечаток на особенности супружеских прав по отношению к наследству уже бывшего супруга и порядок оформления наследства.

Особенности прав супруга при наследовании вытекают из имущественного режима, действующего во время брака при жизни обоих супругов. Так, действующая правовая база предусмотрела два вида режимов:

  • договорной;
  • законный.

Так, в первом случае имущественное соглашение, заключенное супругами при жизни обоих, определяет, кто из супругов и на какое имущество имеет право собственности, что позволяет определить комплекс имущества, на которое после смерти одного из супругов открывается наследство.

Во втором случае подразумеваются равные права супругов на имущество, приобретенное в собственность, и иные имущественные права за время супружеской жизни. Наследство открывается только на долю умершего, которую еще предстоит выделить.

Гражданский брак и наследство – что нужно знать гражданским супругам?

Здесь мы расскажем о том, каких прав по закону НЕ имеют гражданские муж и жена.

  1. Гражданский брак и наследство – это понятия, никак не связанные юридически. То есть одно не порождает другого. Сожители не являются наследниками по закону, так как юридически не считаются родственниками. Значит, сожитель не получит право на наследство жены, равно как и женщина не может вступить в наследство после смерти своего партнера.
  2. На сожительство не распространяются нормы Семейного кодекса. Значит, у сожителей не возникает общая совместная собственность на имущество, а все, что они покупали вместе, находясь в фактических брачных отношениях, не является совместно нажитым имуществом.
  3. Сожители не могут выделить супружескую долю в имуществе после смерти одного из них. То есть требовать официально поделить наследство после смерти фактического брачного партнера, для того чтобы получить свою половину имущества, они не могут.

Если не был оформлен брак

Совместное проживания без официального оформления союза не попадает под правовое регулирование взаимоотношений при смерти одного из сожителей. По закону, даже если люди в течение многих лет прожили вместе, претендовать на совместно приобретенную собственность они не могут. Однако есть исключения:

  1. Получить наследство без заключения брака имеют право нетрудоспособные иждивенцы. Основное условие — совместное проживание с наследодателем не менее 1 года до момента смерти. Если других наследников нет, такие граждане выступают претендентами 8 очереди.
  2. Сожитель может стать владельцем ценностей согласно оставленному завещанию.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *